Статья 1349 ГК РФ. Объекты патентных прав

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 1349 ГК РФ. Объекты патентных прав». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Правовое положение результатов созидательной и интеллектуальной деятельности, которая относится к производству, регламентируется нормами патентного права. Патентное право — это совокупность прав, предоставляемых правообладателю на результаты интеллектуальной деятельности, получаемые вследствие творческих решений технического и дизайнерского характера.

Объекты патентного права являются основополагающими категориями интеллектуальной собственности. Документом, удостоверяющим право их владения, является патент. Сведения о них заносятся в государственные реестры. Регистрация осуществляется в ФГБУ «ФИПС» («Роспатент»).

Краткая характеристика и особенности этих объектов приведены в таблице ниже.

Объект прав Основные требования для регистрации Срок правовой защиты, лет
Изобретение Новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость 20 (для решений в области медицины и агрохимикатов – 25 лет)
Полезная модель Новизна, промышленная применимость 10 лет
Промышленный образец Новизна, оригинальность 5 (возможно продление до 25 лет)

Ограничения для авторского права

Так же, как и в случае патентного права, авторское право не распространяется на идеи, концепции, методы как таковые. Объект авторского права должен быть воплощен в какую-либо материальную форму (например, текст книги или сценария).

Кроме того, в рамках авторского права не могут охраняться следующие категории:

  • научные открытия;
  • способы решения организационных, хозяйственных, технических задач;
  • официальные документы и государственная символика;
  • языки программирования;
  • произведения устного словесного и музыкального народного творчества (фольклор), не имеющее авторства;
  • информационные сообщения (например, новости, передаваемые средствами массовой информации, расписания).

Субъекты патентного права

К субъектам патентного права относят авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладателей, а также иных лиц (не авторов), приобретающих по закону или договору отдельные патентные права.

В качестве автора признается гражданин, который внес индивидуальный созидательный вклад в создание охраняемого результата интеллектуальной деятельности (ст. 1347 ГК РФ).

Творчество, созидательный вклад и труд — крайне неоднозначные понятия. Имеется масса дефиниций творчества ещё со времен

Платона, который полагал, что творчество — это божественная способность, родственная особому виду безумства.

Творческий или созидательный труд — это одна из форм жизнедеятельности человека, характеризующаяся репродуктивной и созидающей сторонами. Это объясняется тем, что для разрешения одних задач довольно применить типовые, рациональные или формализованные приемы, требующие, несомненно, известных интеллектуальных усилий субъекта, который их применяет, а для разрешения других требуется создание или изобретение новейших, нестереотипных приемов и правил либо нестереотипное использование популярных приемов и правил.

Разногласия творческих и репродуктивных начал интеллектуальной деятельности обнаруживаются в характере результата такой деятельности. Не может быть безусловно творческого результата, который создается как бы на «пустом месте», как не может быть и результата, полученного хотя бы без минимального созидательного усилия.

Поэтому во многом небезусловны т. н. критерии или признаки результата, используемые для признания деятельности творческой (новизна, оригинальность, изобретательский уровень, неочевидность и пр.). Но их относительность не свидетельствует об их бесполезности. Напротив, их следует поднять до ранга юридически значимых признаков, что и осуществлено в патентном законодательстве. Непосредственно созидательная деятельность или творческий труд остаются за пределами позитивного права, потому что им не нужна регламентация извне.

Своё право авторства на созданный им результат автор реализует, когда подает заявку. Если в заявке названо лицо, которое не является автором, то фактический автор вправе обратиться в суд с заявлением о признании за ним авторства и возможности реализовать иные права, вытекающие из этого права.

Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца может быть как гражданин, чьим творческим трудом создавался соответствующий результат интеллектуальной деятельности, как и л ицо, которое указывается как автор в заявке на выдачу патента, если не доказано иное (ст. 1347 ГК РФ).

Субъектами патентного права являются и соавторы изобретений, полезных моделей или промышленных образцов (ст. 1348 ГК РФ) — граждане, которые своим совместным творческим трудом создавали изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Критерий признания граждан соавторами — совместный созидательный, творческий труд, при этом степень созидательного участия в сотворении охраняемого результата юридического значения не имеет.

Комментарий к Ст. 1349 Гражданского кодекса РФ

В соответствии с п. 1 комментируемой статьи объектами патентных прав выступают объекты, являющиеся результатами интеллектуальной деятельности:

в научно-технической сфере, отвечающие требованиям к изобретениям и полезным моделям, установленным Кодексом;

в сфере художественного конструирования, отвечающие требованиям Кодекса, предъявляемым к промышленным образцам.

Объектами патентных прав не являются:

изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения), в случаях, прямо предусмотренных специальными правилами ст. ст. 1401 — 1405 ГК РФ и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами (п. 2);

полезные модели и промышленные образцы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (п. 3);

объекты, перечисленные в п. 4.

Определение 1

Патентные права – интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В категорию данных прав входят исключительное право, право на получение патента, на получение вознаграждения за изобретение.

Определение 2

Патент – охранительный документ, который свидетельствует о праве исключительного свойства на пользование изобретением.

Авторским правом охраняется форма произведения. Здесь вопрос о достоинствах произведения не ставится вообще, произведение охраняется независимо от его ценности. Права возникают в момент создания произведения.

Патентное право защищает результат технического решения. Здесь необходимы новизна, доказательства качества изобретения. Патентное право возникает после предоставления документов в патентное ведомство.

Срок действия патентного права

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности охраняется законом и подтверждается патентом, который удостоверяет приоритет авторства изобретения (п. 1 ст. 1354 ГК РФ). Срок действия исключительного права исчисляется с момента подачи первой заявки на выдачу патента в соответствующий орган исполнительной власти (Роспатент) и составляет:

  • патент на изобретение – 20 лет без права продления, за исключением случаев получения патента на химические и лекарственные средства, для применения которых необходимо получить специальное разрешение в соответствующих органах, однако срок продления не может превышать 5 лет; ходатайство на продление подается в период действия патента до исчтечения 6 месяцев со дня даты получения названного разрешения;
  • патент на полезную модель – 10 лет (п. 1 ст. 1363 ГК РФ);
  • патент на промышленный образец – 5 лет с возможностью продления на срок не более, чем на 25 лет (п. 1 и 3 ст. 1363 ГК РФ).
Читайте также:  Никто не выйдет на пенсию по возрасту в 2023 году. Как так получилось

Тема 26. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО.

Патентное право можно рассматривать как в объективном, так и в субъективном смысле. Патентное право в объективном смысле – это совокупность правовых норм регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патентное право в субъективном смысле – это личное неимущественное или имущественное право конкретного субъекта, относящееся к определенному изобретению, полезной модели или образцу.

Источниками патентного права являются ГК, другие акты, содержащие нормы патентного права, в частности, издаваемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (ныне – Минобрнауки России). Источниками патентного права также служат:

• Парижская конвенция 1883 г. по охране промышленной собственности (Россия является ее участником с 1965 г.);

• Договор о патентной кооперации, заключенный в Вашингтоне 19 июня 1970 г. (Российская Федерация присоединилась к нему 29 марта 1978 г.);

• Евразийская патентная конвенция 1995 г. (ратифицирована Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ; вступила в силу для Российской Федерации с 27 сентября 1995 г.).

Основные положения патентного права. Институту патентного права посвящена гл. 72 ГК. В § 1 данной главы изложены основные положения, относящиеся к патентным правам. В частности, в соответствии с п. 1 ст. 1345 ГК интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. В соответствии с п. 2 указанной статьи автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право и право авторства. В случаях, предусмотренных ГК, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Согласно норме ст. 1346 ГК на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом), или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами РФ.

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

В ст. 1349 ГК определены объекты патентных прав. Таковыми являются:

1) результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным в ГК требованиям к изобретениям и полезным моделям;

2) результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК требованиям к промышленным образцам.

На изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения), положения ГК распространяются, если иное не предусмотрено специальными правилами ст. 1401 – 1405 данного Кодекса и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами. Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с ГК не предоставляется.

Не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 13 49 ГК):

• способы клонирования человека;

• способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

• использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

• иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В ст. 1350 – 1352 ГК определены условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца.

Так, в п. 1 ст. 1350 ГК содержится определение изобретения. В соответствии данным определением в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно (абз. 2 п. 1 указанной статьи):

• является новым;

• имеет изобретательский уровень;

• промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. При этом уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Наконец, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК не являются изобретениями:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Возможность отнесения этих объектов к изобретениям исключается только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Согласно п. 6 ст. 1350 ГК не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

• сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

• топологиям интегральных микросхем.

В ст. 1351 ГК дано определение полезной модели. Согласно данному определению в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

• решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

• топологиям интегральных микросхем.

В соответствии со ст. 1352 ГК в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 2 ст. 1377 ГК), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Читайте также:  Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

• решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

• объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

• объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Основные виды прав на объекты интеллектуальной собственности

Личные неимущественные права.

Их невозможно отнять или передать другому лицу, обладателем таких прав может быть исключительно автор, а меры по их защите могут инициироваться либо автором, либо его наследниками. Случаи возникновения данных прав перечислены в законодательстве.

Исключительное право.

Его обладателем может быть гражданин или юридическое лицо, один субъект или сразу несколько. Оно подразумевает возможность использования объектов интеллектуальной собственности в различных формах и способами, которые не выходят за рамки законности, в том числе пресекать случаи их использования третьими лицами без получения предварительного согласия. Отсутствие запрета не означает обратного.

Действие исключительного права ограничено сроками, установленными законодательством.

В пределах Российской Федерации действуют исключительные права на объекты охраны интеллектуальной собственности, которые регламентированы Гражданским кодексом РФ и международными договорами.

Иные права.

Существуют и права, не указанные выше. К ним относятся право доступа и право следования.

Интеллектуальные права не находятся в прямой связи с правом собственности и другими вещными правами на материальный носитель (вещь), необходимый для их тиражирования или хранения.

Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

5. Не являются изобретениями:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

2) топологиям интегральных микросхем.

Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

3. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

4. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права.

Другой комментарий к статье 1349 ГК РФ

Комментируемая статья содержит общие положения об объектах патентных прав. Открывает данную статью норма, определяющая, что объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным данным Кодексом требованиям к промышленным образцам. В данные положения Законом 2014 г. N 35-ФЗ внесено изменение: ранее говорилось о результатах интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования дизайна, а не в сфере дизайна.

Под установленными требованиями в п. 1 комментируемой статьи подразумеваются, прежде всего, условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца, которые определены соответственно положениями ст. ст. 1350, 1351 и 1352 комментируемой главы. Следует также отметить, что Патентный закон 1992 г. не содержал общих положений, подобных вошедшим в п. 1 комментируемой статьи, но условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца определял (ст. ст. 4, 5 и 6 соответственно).

В положениях п. п. 2 и 3 комментируемой статьи предусмотрены особенности правовой охраны, предоставляемой ГК РФ изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну. Подобные положения содержались в п. 5 ст. 3 Патентного закона 1992 г. (здесь и далее — в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ).

В отношении изобретений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение «секретные изобретения»), п. 2 комментируемой статьи устанавливает, что положения ГК РФ распространяются, если иное не предусмотрено специальными правилами ст. ст. 1401 — 1405 комментируемой главы и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами. Речь идет о специальных правилах § 7 комментируемой главы, определяющих особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.

Читайте также:  Продление аренды земельного участка: 3 основания и 4 условия

В отношении полезных моделей и промышленных образцов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в п. 3 комментируемой статьи установлено, что таким объектам правовая охрана в соответствии с ГК РФ не предоставляется.

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определен в ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне», в том числе: в военной области; в области экономики, науки и техники; в области внешней политики и экономики; в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 утвержден Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне.

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928 «О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну» утверждены Правила проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну (см. комментарий к ст. 1401).

———————————
СЗ РФ. 2007. N 53. Ст. 6624.

Положения п. 4 комментируемой статьи определяют перечень объектов, которые не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека и его клон. Указание на клон человека введено в данный подпункт Законом 2014 г. N 35-ФЗ;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) результаты интеллектуальной деятельности, указанные в п. 1 данной статьи, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали. До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменения в данном подпункте говорилось об «иных решениях», противоречащих указанным интересам и принципам.

Патентный закон 1992 г. не содержал такого перечня. Положениями п. 3 ст. 4, п. 2 ст. 5 и п. 2 ст. 6 данного Закона были определены перечни объектов, которые не признаются соответственно патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Эти перечни содержали единственную общую позицию — решения (изделия), противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, которая и воспроизведена в подп. 4 п. 4 комментируемой статьи.

Временный запрет на клонирование человека введен Федеральным законом от 20 мая 2002 г. N 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» согласно его преамбуле исходя из принципов уважения человека, признания ценности личности, необходимости защиты прав и свобод человека и учитывая недостаточно изученные биологические и социальные последствия клонирования человека. Согласно определениям, данным в ст. 2 названного Закона, клонирование человека — это создание человека, генетически идентичного другому живому или умершему человеку, путем переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки человека; эмбрион человека — это зародыш человека на стадии развития до восьми недель.

———————————
СЗ РФ. 2002. N 21. Ст. 1917.

Согласно разъяснению, данному в п. 47 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29, выявление в рамках экспертизы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец невозможности патентуемого способа или решения быть объектом патентных прав в силу п. 4 комментируемой статьи (в частности, выявление того, что патентуемое решение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали) служит самостоятельным основанием для отказа в выдаче патента.

В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта по основаниям, установленным п. 4 комментируемой статьи, в п. 3.2 Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу (часть третья Руководства по экспертизе заявок на изобретения), введенного в действие Приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. N 87 , наряду с прочим предписано учитывать следующее:

———————————
СПС.

Понятие «интеллектуальной собственности» в российском законодательстве и правовой доктрине

Отличие права собственности от прав на результаты интеллектуальной деятельности:

  • Авторское право на произведение не связано с правом собственности на его материальный носитель (вещь). Переход права собственности на экземпляр произведения не влечет передачи прав на само произведение, за исключением случаев отчуждения оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение. Владения как физического обладания материальной вещью здесь вообще нет, ибо нет самой материальной вещи.
  • Главная особенность ИС заключается в ее объекте. Объект ИС — творения разума, человеческого интеллекта.
  • Термин ИС соединяет два совершенно противоположных по смыслу элемента: вполне материальное понятие собственности, источником которой выступает общественное производство, и идею как продукт духовной деятельности человека.
  • В соглашении о торговых аспектах интеллектуальной собственности (ТРИПС) термин ИС используется в том же значении, а именно как «права интеллектуальной собственности».
  • В России сам термин ИС вошел в законодательство в 1990 г. при принятии Закона «О собственности в РСФСР».

До введения в действие 4 ч ГК Закон использовал термин ИС в качестве синонима понятия «исключительные права». Термином ИС теперь обозначаются объекты правовой охраны – РИД и СИ. Т.о. российское законодательство, наконец, однозначно определило понятие ИС.

Сама интеллектуальная собственность не может быть передана, т.к. является нематериальным объектом. Поэтому передать можно только интеллектуальные права на нее, в первую очередь исключительное право. Основные формы распоряжения исключительным правом представлены ниже:

  1. Отчуждение исключительного права, т.е. передача исключительного права в полном объеме от одного лица к другому. При этом предыдущий правообладатель полностью утрачивает юридическую возможность использовать объект ИС.
  2. Предоставление права использовать объект ИС по лицензионному договору. Исключительное право сохраняется за правообладателем, однако другое лицо (лицензиат) получает право использовать объект в объеме, установленном лицензионным договором.
    В свою очередь лицензия может быть исключительной и простой (неисключительной). В первом случае правообладатель утрачивает право заключать лицензионные договоры с другими лицами, во втором случае это право у него остается.

Передача интеллектуальных прав в большинстве случаев осуществляется на основании договора, однако есть и исключения. Например, исключительное право на произведение литературы способно переходить по наследству.


Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *